Понятие наследственной трансмиссии и наследования по праву представления

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Понятие наследственной трансмиссии и наследования по праву представления». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Вопросам наследственного приобретения имущества посвящена целая гл. V Гражданского кодекса Российской Федерации. Давайте узнаем основные правила наследования, чтобы лучше понять основную тему этой статьи.

Особенности принятия выморочного имущества

Выморочное имущество (Bona vacantia, erblose Guter) – имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по завещанию, ни по закону.

В пункте 1 ст. 1151 ГК РФ определены случаи, когда наследственное имущество считается выморочным. Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, в том числе, когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства (ст. 1153, 1154 ГК РФ), либо все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1157-1159 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Однако формулировка п. 2 ст. 1151 ГК РФ является неточной, поскольку в наследственную массу входят имущественные права и долги, которые в принципе не могут принадлежать на праве собственности, в собственность способны переходить только вещи. Поскольку переход выморочного имущества к Российской Федерации – это наследование в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ, то он совершается в порядке универсального преемства: имущество умершего переходит к Российской Федерации как единое целое. Таким образом, к государству переходит выморочное имущество в целом, со всеми правами и обязанностями.

Когда закон устанавливает, что переход выморочного имущества к Российской Федерации представляет собой наследование, он тем самым определяет место российского права среди национальных систем наследственного права, присутствующих в современном мире. Содержащееся в п. 2 ст. 1151 ГК РФ указание о переходе имущества в собственность Российской Федерации (в состав казны – ст. 214 ГК РФ) призвано подчеркнуть природу получения имущества государством (в порядке наследования), а также то, что иные виды публичных образований (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования) не являются наследниками по закону.

Существуют две большие группы стран, по-разному квалифицирующие переход выморочного имущества к государству. Право первой из них признает этот переход осуществлением государством своего территориального верховенства. Эта точка зрения основывается на представлении, что выморочное имущество – это частный случай имущества, не имеющего собственника. В этом качестве оно поступает к тому, кто обладает суверенитетом над территорией, где такое поступление считается первоначальным способом приобретения права собственности по праву оккупации. Таким образом, обосновывается переход выморочного имущества к государству в ряде стран с континентальной системой права (например, во Франции).

В странах с англосаксонской системой права существует сходная концепция, согласно которой государство является обладателем «конечного титула собственности» на любое имущество (особенно недвижимое). Здесь после смерти собственника, не оставившего ни завещания, ни наследников по закону, происходит своего рода возврат имущества государству (escheat).

Вторая группа стран исходит из того, что приобретение выморочного имущества государством представляет собой наследование и что, следовательно, такое приобретение является не первоначальным, а производным (Германия, Италия, Испания и др.). Для Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. приобретение выморочного имущества государством, как и получение любого иного имущества умерших граждан, не было наследованием. Только ГК РСФСР (ст.ст.527, 552) установил, что имущество умершего переходит к государству «по праву наследования». Причина этого изменения имела, чисто внешний характер. Была предпринята попытка использовать некоторые особенности иностранного наследственного права в целях увеличения поступления в страну твердой валюты в виде наследственных сумм.

Как отмечает Богуславский М.М., за рубежом существуют коллизионные нормы, которые при определенных условиях позволяли применять к отношениям по наследованию наследственный закон, действующий в России. Если бы российское право устанавливало, что это имущество приобретается сувереном территории, т.е. по праву оккупации, то иностранные суды, следуя такой квалификации, передавали бы его тому государству, которое осуществляет суверенитет над территорией, где находится выморочное имуществоо приобретается сувереном территории, т.е. по праву оккупации, то иностранные суды, следуя такой квалификации, передавали бы его тому государству, которое осуществляет суверенитет над территорией, где находится выморочное имущество.

Когда ГК РСФСР установил, что в отношении выморочного имущества имеет место наследование и что государство является наследником, ожидалось, что при описанной ситуации иностранные суды таких государств будут признавать выморочное имущество принадлежащим советскому государству. Тем не менее, все это оказалось иллюзией, констатирует Садиков О.Н. Изменение взгляда на природу приобретения выморочного имущества государством не вызвало увеличения притока наследственных сумм из-за границы. Правовая природа выморочного имущества, исходит из поддержания Российской Федерацией теории наследования и отрицания теории оккупации.

Значимость разграничения «права оккупации» или «права наследования» особенно ощутима при оценке правовых последствий, так как при «оккупации» не возникает речи об исполнении обязательств наследодателя перед третьими лицами за счет оставшегося имущества и вообще о правопреемстве в отношении его обязательств. Переход права собственности на имущество к государству соответственно признается первичным способом его приобретения.

Читайте также:  Как написать запрос в ПФР о задолженности

Если же выморочное имущество переходит государству по праву наследования, как в Российской Федерации, то подобный переход представляет собой производный способ приобретения прав собственности на различные виды имущества и нематериальных прав, входящих в состав наследства. В частности, уплата долгов собственника имущества, ставшего выморочным, является закономерным требованием, обращаемым к государству со стороны кредиторов наследодателя. Это требование вытекает из квалификации наследования как универсального правопреемства, коим является и наследование государством выморочного имущества.

Некоторые западноевропейские идеи относительно роли государства в области наследования были реализованы в России. Государство получало роль то главного приобретателя наследства (1918 – 1926 гг.), то основного их приобретателя (1926 – 1964 гг.), то привилегированного приобретателя (1964 – 2002 гг.).

После длительного перерыва произошла социальная реабилитация понятия «выморочное имущество», которое с первой половины шестидесятых годов прошлого века было вытеснено другим термином – имущество, переходящее по праву наследования к государству. Отказ от понятия «выморочное имущество» мотивировался среди прочего тем, что и в случаях так называемой выморочности наследственного имущества в законе определено к кому это имущество перейдет.

Обстоятельства, при которых возможно наследование по праву представления

Для наследования по праву представления необходимо наличие следующих обстоятельств:

  • Смерть наследника по закону наступила раньше смерти наследодателя или одновременно с ним. Говоря об одновременной кончине, закон имеет в виду дату наступления смерти, а не точное время (часы, минуты).

    Поэтому, если два человека скончались в один день, независимо от времени наступления смерти, они считаются умершими одновременно.

  • Умерший наследник входил в состав той очереди наследования по закону, которая призвана к наследованию.

  • Отсутствие завещания, в котором наследодатель подназначил наследника вместо умершего, так как вместо него право наследования переходит к подназначенному наследнику.

Наследственная трансмиссия — судебная практика

Судебную практику можно начинать рассматривать с решений Конституционного суда. Многие граждане обращались в КС РФ с жалобой о том, что нормы о НТ являются неконституционными. Однако, этот суд отклонил все жалобы, объясняя это тем, что 1156-ая статья обеспечивается права граждан России на наследство.

Одно из самых громких дел было связано с наследством гражданки, сын которой пропал без вести. Ее внуку отказали в признании права собственности по той причине, что не было доказано следующее: отец заявителя умер ранее матери.

Поэтому все имущество бабушки было названо выморочным. НТ для этого дела не применялось, потому что не было главного условия, связанного со сроками смерти трансмиттента. Юристы рекомендуют в подобных случаях заключать договора по доверительному управлению имуществом.

Сегодня суды подразумевают НТ как возможность выбора для трансмиссара принимать два наследства либо одно из них наследство 1-го наследодателя или наследство трансмиттента.

Представительное и трансмиссионное наследование: отличия

Между этими двумя видами наследования существует несколько важных отличий, с которыми можно ознакомиться в таблице:

Нюансы Представительное

Трансмиссионное

Действие во времени Право возникает, если наследополучатель умер до или в день смерти наследодателя Правом можно воспользоваться, когда смерть получателя наследства возникла после кончины завещателя
Порядок завещания Передача наследства осуществляется только по закону Имущество передается как по закону, так и по завещанию
Круг наследников Завещание во внимание не принимается В расчет берется завещание либо законодательные условия
Сроки принятия наследства 6 месяцев, отсчет ведется с момента смерти наследодателя Минимум 3 месяца, исчисление начинается от даты смерти трансэмитента
Переход права наследования Невозможен Если наследники не вступили в наследство за отведенное время, такое право переходит к наследополучателям первого наследодателя

Сначала поговорим о получении имущества по праву представления. Эта процедура позволяет заменить при распределении имущества погибшего наследника его родственником, входящим в одну из первых трех очередей наследования. При этом стоит отметить, что право представления действует только в том случае, если не проводилась процедура распределения по завещанию, а сам наследник не успел зарегистрировать свое право так как наследство еще не было открыто.

Информация!

Рассмотрим пример. Гражданин Смирнов В.В. должен был получить наследство после гибели своего дяди Борисова Г.Д., но погиб до начала ведения наследственного дела. В этом случае его сын, Смирнов А.В., получает право принятия наследства по праву представления, и получает не только имущество своего отца Смирнова А.В., но и положенную ему по закону часть имущества Борисова Г.Д..

Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия

В поле юридической практики очень важно различать два сильно похожих правовых прецедента: наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.

При наследовании по праву представления претендентами на наследство являются только прямые потомки держателя наследства (внучка, дочь, сын и т.д.).

В случае наследственной трансмиссии, наследство может переходить и близким родственникам: мужу, жене, брату, сестре и так далее. Иначе говоря, в наследство вступают лица, которые бы получили его согласно завещанию или по закону. Таким образом, получается что при наследственной трансмиссии число возможных претендентов на наследство расширяется и иногда в него попадают родственники уже очень отдаленные от обладателя наследства. Именно этот способ наследования несёт в себе наибольшие опасности, так как претендентов на наследство становится очень много. Вы плохо их знаете, и среди них вполне могут затесаться алчные родственники, которые пойдут на всё лишь бы увеличить свою долю в наследстве, а также мошенники. Для того чтобы обезопасить себя от нежелательного вмешательства в наследственное дело – обратитесь к надежному нотариусу. У нотариусов есть инструменты, позволяющие пресекать мошеннические схемы, а большой опыт работы поможет быстро вычислить родственника, замышляющего недоброе.

Пример из нотариальной практики

Гражданка Р-на была зарегистрирована и проживала в г.Энгельс Саратовской области, умерла 13 апреля 1999 года. При жизни гражданкой Р-ной было составлено и нотариально заверено завещание (от 15 января 1994 года), согласно которому наследником принадлежавшей ей квартиры после ее смерти становился ее сын М. Имел место факт обращения сына гражданки Р-ной к частнопрактикующему нотариусу Л. на предмет получения свидетельства о праве на наследство, однако фактически это свидетельство получено не было по причине смерти М. 15 ноября 1999 года.

Читайте также:  Документы на налоговый вычет по процентам по ипотеке в 2023 году

Нотариус Л., к которому при жизни обращался М., направил в государственную нотариальную контору копию наследственного дела, чтобы можно было осуществить оформление наследственного имущества после смерти М. Наследником М. являлся его сын Т., который 20 мая 2000 года получил в государственной нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство.

Замечание 1

Совместно с этим нотариусом Л. было заведено дополнительное наследственное дело, в результате чего 10 июня 2001 года нотариусом Л. было выдано свидетельство о праве на наследство согласно закону относительно спорной квартиры государству в лице налоговой инспекции г. Энгельс.

Т. в городской суд г. Энгельс был подан иск, содержащий просьбу признать недействительным свидетельство о праве на наследство от 10 июня 2001 года. Городской суд в результате судебного разбирательства удовлетворил данный иск решением от 09 ноября 2001 года. В пояснении суда содержалось указание, что государство вправе наследовать имущество только при отсутствии наследников как по закону, так и по завещанию. Т. являлся наследником своего умершего отца М. Согласно закону сам факт обращения М. при жизни за выдачей свидетельства о праве на наследство переводит наследственное имущество в статус принятого, даже если фактически получения этого свидетельства не произошло. Соответственно, суд правомочно установил, что рассматриваемое наследство не является выморочным.

Право на наследственную трансмиссию могло возникнуть только тогда, когда наследник при жизни не успел принять наследство. Процедура наследственной трансмиссии не подразумевает перехода к наследникам права их наследодателя принять долю наследства как обязательную (ГК РФ, ст.1149). При этом каждое конкретное разбирательство требует установления наличия у претендента на наследование другого основания на принятие наследства.

Пример из судебной практики

Гражданка М-ва направила жалобу в суд на действия нотариуса Липовского, от которого получила отказ на выдачу ей свидетельства о праве наследования имущества ее отца В. на праве наследственной трансмиссии. 15 октября 1992 года умерла ее сестра З., оставившая свое имущество сыновьям Р. и Д. Гражданка М-ва полагала, что на основании ст.535 ГК РСФСР ее отец и, соответственно, отец З. вправе был рассчитывать на обязательную долю в наследственном имуществе З., поскольку проживал вместе с З. и не получил свидетельство о праве на наследство З. по причине своей смерти 14 января 1993 года. Также по мнению гражданки М-вой она имела право наследовать имущество в размере обязательной доли своего отца.

В процессе рассмотрения дела в суде гражданка М-ва внесла изменения в требования по иску, претендуя на получение ею права собственности на 2/9 доли имущества по наследству.

Районный суд по данному иску вынес отказ. Данное решение было оставлено без изменений судебной коллегией, рассматривающей гражданские иски, и президиумом областного суда.

Далее заместителем Генерального прокурора РФ в протесте был обозначен вопрос на предмет отмены постановлений суда и передачи рассматриваемого дела в суд первой инстанции на основании неверного толкования судом норм материального права.

Поданный протест был удовлетворен судебной коллегией Верховного суда РФ (рассматривающей дела по гражданским искам), в определении было разъяснено:

вывод суда о том, что В. как отец наследодателя З. вправе был унаследовать обязательную долю в наследственном имуществе, завещанном З. своим сыновьям, был верным. Но заключение суда, гласящее, что гражданка М-ва не имеет права на наследственную трансмиссию, поскольку ее отец В. в установленные сроки не обратился к нотариусу за оформлением права на наследование обязательной доли имущества З., не имеет законных оснований и не подтверждается материалами дела.

Согласно правовым нормам (ст.546 ГК РСФСР) наследник должен принять наследство, чтобы начать им владеть. Наследство признается принятым, когда имел место факт начала непосредственного владения наследственным имуществом либо обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Данное утверждение основывается на соответствующем разъяснении Пленума Верховного Суда: началом владения наследственным имуществом (его принятием) считаются любые действия наследника относительно этого имущества: управление имуществом, пользование имуществом, поддержание его в должном состоянии, внесение страховых, налоговых и иных платежей, совместное проживание с наследодателем.

Гражданка М-ва пояснила в районном суде, что на момент смерти ее сестры З., являющейся наследодателем, их отец В. проживал вместе с З. в ее доме и продолжал проживать там и после смерти наследодателя. Районный суд не принял во внимание пояснений истицы и не счел нужным дать ей возможность доказать указанные ею факты. Судебными инстанциями не было указано, каковы были причины неприменения ст.546 ГК РСФСР, устанавливающей порядок регулирования права законного наследника получить обязательную долю в наследстве.

Замечание 2

В конечном счете, вынесенные постановления районного суда были отменены, дело же направлено на новое повторное рассмотрение.

Кто вправе наследовать

По праву представления активы покойного наследника вместо него могут принять исключительно его родственники с 1 по 3 очередь, перечисленные в ст. 1142 — 1144 ГК РФ, согласно принципу очередности.

То есть, к наследованию призываются: внуки умершего собственника имущества, братья и сестры, в числе которых и неполнородные, в том числе племянники, исключительно в случае смерти изначальных наследников, то есть их родителей, которые в свою очередь, должны были быть призваны к наследованию.

Таким образом, если скончался основной наследник, то причитающуюся ему долю получат его потомки, которые будут наследовать наравне с остальными основными выгодоприобретателями.

При этом не могут наследовать по праву правопреемства потомки 2 — 3 очереди, если имеется потомок основного наследника первой очереди. Потомки четвертой и последующей очередей в данном случае не наследуют.

Читайте также:  Как узнать кто собственник недвижимости по кадастровому номеру

При трансмиссии активы покойного наследника, иначе говоря, трансмитента, переходят не его потомкам, а его наследникам или трансмиссарам по завещанию или согласно очереди.

Например, если изначальный преемник имущества покойного составил завещание, в котором указал, что все его имущественные права в случае смерти отходят желаемому лицу. А при отсутствии такого документа, в порядке трансмиссии будет наследовать первоочередной правопреемник умершего наследника.

Как оформить наследование по праву представления?

Законодательством предусмотрены сроки такие же, как при общем порядке оформления собственности, оставшейся от умерших родственников. Они не превышают 6 месяцев с момента гибели наследодателя (ст. 1154 ГК РФ). Преемникам необходимо собрать необходимые документы и написать заявление нотариусу.
Чтобы вступить в наследство, понадобится подготовить:

  • свидетельство о смерти;
  • документы, подтверждающие родство;
  • удостоверение личности заявителя.

Если у гражданина была изменена фамилия, то необходимо предоставить документы, подтверждающий данный факт.

При принятии в собственность объекта недвижимости понадобится:

  • свидетельство о собственности;
  • технический паспорт;
  • справка из БТИ о гражданах, зарегистрированных в доме или квартире;
  • договор купли-продажи, дарения и др.

Документы подаются в нотариальную контору по месту нахождения имущества. Там же заполняется заявление (образец) по установленной форме. Чтобы подать документы, необходимо оплатить госпошлину в соответствии с тарифами должностного лица. Заявление должен написать каждый из преемников.

Но документы может подать только один из наследников. После окончания оговоренного законодательством срока нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство.

Внимание! Если у наследодателя есть долги, то трансмиссар обязан их выплатить, но сумма не должна превышать по размеру стоимость полученного имущества. Кредитные обязательства трансмиттента он погашать не обязан.

В какой ситуации осуществляется?

Когда потенциальный законный наследник одной из первых трёх очередей неожиданно упокоился ранее самого наследодателя или в тот же день, его полномочными представителями при распределении имущества становятся дети. При этом имущество, оставленное умершим наследником, наследуется отдельно, не сращиваясь с наследной массой наследодателя.

Представлять родителя, которому изначально отказано в наследстве самим наследодателем (ГК ст.1119 п.1) или по суду (ГК ст.1117), невозможно (ГК ст.1146 п.2-3). В то же время представитель возможен и законен, если представляемый им родитель «отписал» его от своего наследства, а основной наследодатель никаких санкций не оговаривал. В силу того, что при представлении наследование происходит напрямую, внутренние конфликты в наследной цепочке не имеют значения.

Исключается представление в принятии обязательной доли в наследстве (ГК ст.1149), которая персонифицирована и законодательно ограничивает свободу завещания.

Наследник по праву представления – кто это?

Прямые потомки наследников первых трёх уровней уполномочены выступать от лица своих родителей в случае их смерти при разделе имущества основного наследодателя. Если у одного лица оказалось несколько представителей, то наследная доля упокоившегося родителя распределяется между ними равномерно (ГК 1146 п.1).

Переход права представления далее по прямому родству предоставляется только первому колену: за отсутствием внуков их могут представлять правнуки, согласно ГК ст.1142 (подробнее о том, кто является наследниками первой очереди при отсутствии завещания, узнаете тут). Такого преимущества лишены родственники 2 и 3 уровней родства – их прямые потомки призываются к наследству по 5 и 6 очереди соответственно.

Внебрачные дети уравнены в правах с законнорожденными (СК ст.53), поэтому участвуют в наследовании и представлении на тех же основаниях.

Усыновлённые дети приравнены к родственникам по крови (СК ст.137 п.1), поэтому их потомки признаются внуками наследодателя и на равных правах с единокровными внуками могут представлять усопших родителей при разделе дедушкиного/бабушкиного наследства.

Какие документы необходимо представить нотариусу?

На принятие причитающегося наследства отведено полгода (ГК ст.1154) (что делать наследнику, если этот срок был пропущен, мы рассказываем в этом материале).

Нотариусу по месту последнего проживания или по месту размещения имущества усопшего наследодателя следует представить следующие бумаги, доказывающие родство и подтверждающие права гражданина, обратившегося в нотариальную контору (Решение Правления ФНП 27/02/2007 раздел IX):

  • паспорт и метрика обратившегося представителя;
  • любой документ, описывающий наследство и указывающий на место его размещения;
  • свидетельство о смерти;
  • свидетельство о рождении и свидетельство о смерти наследника, которого представляют.

Количество родственных колен, разделяющих наследодателя и наследственного представителя, определяет количество метрик и свидетельств о смерти, которые потребуется предъявить нотариусу для идентификации и установления родственной связи.

Суть наследственной трансмиссии

Под понятием наследственной трансмиссии, или наследственной передачи, подразумевается следующее: гражданин умирает после даты вскрытия наследства, но не успев его принять, и тогда наследуемое имущество переходит его детям. Главным отличием передачи от наследования по праву представления является то, что на трансмиссию наследства имеют право не потомки умерших наследников, а непосредственно сами наследники. При этом право на имущество получает и законный наследник, и наследник по завещанию.

Вступление в наследство осуществляется в течение полугода. Это значит, что наследники должны явиться к нотариусу в течение шести месяцев после вскрытия завещания. Необходимо написать заявление, образец может предоставить нотариус. Стоит помнить, что обращаться необходимо именно к тому нотариусу, у которого было зарегистрировано наследство и который знал умершего.

Наследование по праву представления: что это такое?

Способ передачи наследства по закону, а не по завещанию, называется представительным наследованием. Оно происходит, когда законных наследополучателей первых трех очередей настигает смерть раньше или в один день с кончиной наследодателя.

Основные критерии такого наследования описаны в ст. 1146 ГК РФ:

  • Если ранее завещатель лишил потомков наследства, оно не переходит им в случае его смерти;
  • Наследование не происходит, если наследник скончался до открытия наследства или в одно время с наследодателем;
  • Доля наследополучателя, умершего до дня наступления смерти наследодателя или одновременно с ним, делится на равные части между его потомками.


Похожие записи:

Напишите свой комментарий ...